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月幫助201720人你參考一下: 醫(yī)療人身損害賠償糾紛案件涉及的法律問題 醫(yī)療人身損害賠償糾紛案件主要涉及如下幾個問題: 1、構成醫(yī)療事故的舉證責任如何分配? 2、構成醫(yī)療事故,當事人一方按照一般醫(yī)療糾紛向人民法院起訴時,人民法院應當如何適用法律? 3、不構成醫(yī)療事故的醫(yī)療行為造成的人身損害賠償糾紛,侵權人應否承擔責任,如果承擔,按照何種標準承擔責任?[1] 這些問題的產(chǎn)生,主要是由于人們對法律規(guī)定的認識理解的不一致,或者是由于最高人民法院在2003年12月26日公布的《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》出臺以后,由于賠償?shù)臉藴什唤y(tǒng)一而產(chǎn)生的結果。 對于第一個問題,即舉證責任分配問題,2002年4月1日生效的最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第4條第2款第8項規(guī)定,因醫(yī)療行為引起的侵權訴訟,由醫(yī)療機構就醫(yī)療行為與損害結果之間不存在因果關系及不存在醫(yī)療過錯承擔舉證責任。這個規(guī)定與民事訴訟法中“誰主張誰舉證”的方式正好相反。這意味著從2002年4月1日開始,在我國醫(yī)療侵權訴訟中,開始實行舉證方式的改革,患者不再承擔對“醫(yī)療行為與損害結果的因果關系及醫(yī)療過程無差錯”的舉證責任,上述兩項責任由醫(yī)療機構來承擔。 那么,在這種規(guī)定下,是不是意味著醫(yī)療損害侵權糾紛案件的舉證責任全部由醫(yī)療機構來承擔?我們姑且不談此規(guī)定是否合理,因《侵權責任法草案》對此已有了不同的規(guī)定。[2]僅就此規(guī)定本身而言,我認為,對它的理解不能片面。這種特殊的舉證責任分配方式,是由這類法律關系的特殊性和當事人雙方的舉證能力決定的,其目的是為了更好的體現(xiàn)公平原則和誠實信用原則。由于這類訴訟中所涉及的醫(yī)方是否有過錯、醫(yī)療行為與損害結果之間是否存在因果關系,這些專業(yè)性很強的證據(jù)大多控制在醫(yī)療機構,患方難以占有、接近和收集,在當事人雙方舉證能力有很大懸殊的情況下,司法解釋根據(jù)法律的原則,確定醫(yī)療機構對這方面的事實負有證明責任,這是符合舉證責任的內在要求和審判規(guī)律的,也是公平的。最高法院解釋確定這個規(guī)定的依據(jù)主要有三點:一是患者的醫(yī)學知識非常有限,且其在治療過程中也處于被動服從的地位,醫(yī)療機構則通過檢查、化驗等手段掌握和了解患者的生理、病理狀況,制定治療方案,熟悉治療過程;二是按照舉證責任的實質分配標準,舉證責任應當由距離證據(jù)最近,或者控制證據(jù)源的一方當事人負擔。診療過程中的檢查、化驗、病程記錄都由醫(yī)療機構實施并掌握,醫(yī)療機構是控制證據(jù)的源,是距離證據(jù)最近的一方;三是對因果關系和醫(yī)療過失的認定,涉及醫(yī)學領域中的專門問題,一般要通過鑒定才能認定。在這樣的情形下,醫(yī)療機構需要做的,不過是申請鑒定、啟動鑒定程序。這個意義上的“舉證責任倒置”,對醫(yī)療機構而言并沒有過分加重其負擔。也不會出現(xiàn)所謂“舉證責任之所在,即敗訴之所在”那樣一種證明責任分配的風險。[3] 但是,對此問題不能作片面的理解。這一司法解釋只是對醫(yī)療行為引起的侵權訴訟中的部分舉證責任進行倒置。如果醫(yī)方已經(jīng)盡到自己的職責,其合法權益是能夠通過正確行使舉證權利而得到法律保護的。至于患方與醫(yī)療機構之間是否存在醫(yī)患法律關系,患方是否存在損害事實、是否存在實際損失、損失多少等等,其舉證責任均在患方。只有患方提供的證據(jù)達到《民事訴訟法》第108條規(guī)定的起訴條件,人民法院才予以立案受理。經(jīng)過審理,只有患方對其負有舉證責任的部分事實提供了充分的證據(jù),其權益才有可能得到法律保護。從這個意義上去理解,醫(yī)患糾紛中規(guī)定的舉證責任倒置的原則是相對的,不是絕對的。 第二個問題,即當構成醫(yī)療事故,當事人一方按照一般醫(yī)療糾紛向人民法院起訴時,人民法院應當如何適用法律的問題,我的理解是,一定要優(yōu)先適用《醫(yī)療事故處理條例》的規(guī)定,嚴格按照《條例》規(guī)定的范圍和標準進行賠償。[4]最高人民法院民一庭負責人在最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》出臺后不久,就審理醫(yī)療糾紛案件的法律適用問題答記者問中闡述了這一觀點。其基本精神是,《醫(yī)療事故處理條例》是對構成醫(yī)療事故如何處理所做的特別規(guī)定,人民法院在處理因醫(yī)療事故引起的民事賠償糾紛時,應當優(yōu)先適用《條例》的規(guī)定確定損害賠償?shù)臄?shù)額。鑒于人身損害賠償司法解釋對賠償?shù)臉藴首龀隽艘恍┱{整,賠償?shù)臄?shù)額比《條例》規(guī)定的賠償數(shù)額高,所以因醫(yī)療事故受到損害的患者,可能會以一般醫(yī)療糾紛向法院起訴。在這種情況下,如果醫(yī)療機構提出不構成一般醫(yī)療糾紛的抗辯,并且經(jīng)鑒定能夠證明受害人的損害確實是醫(yī)療事故造成的,那么人民法院應當按照《條例》的規(guī)定確定賠償數(shù)額,而不能按照《人身損害賠償司法解釋》的規(guī)定確定賠償數(shù)額。 做出這樣的規(guī)定,完全基于醫(yī)療糾紛訴訟主體的特殊性和侵權行為的特殊性,體現(xiàn)了國家對醫(yī)療行業(yè)的特殊立法政策。其原因主要體現(xiàn)在四個方面:一是完全因醫(yī)療機構造成醫(yī)療損害的情形很少見,患者自身的病情和特殊體質與醫(yī)療過失共同發(fā)生作用導致的事故多見,多因一果是醫(yī)療事故的常態(tài);二是醫(yī)療行為具有較高的風險性。雖然醫(yī)務人員盡了必要的注意義務,但由于患者個體的差異,仍有可能發(fā)生危險,限制賠償原則有助于調動醫(yī)務人員救死扶傷的職業(yè)積極性,最終將有利于患者疾病的救治;三是醫(yī)療機構必須用極少的醫(yī)療資源承擔全社會人的健康保障,沒有選擇患者的權利,同時承擔了大量的社會公益性義務,從公平性的角度上講法律規(guī)定應當體現(xiàn)其特殊性;四是我國醫(yī)療行業(yè)具有社會公益福利性,占主導地位的是公立醫(yī)療機構,作為公益事業(yè)單位,其賠償能力受到一定限制。過高的賠付費用雖然可以使一部分受害者的利益得到較好的保護,但會直接影響我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。 第三個問題,不構成醫(yī)療事故的醫(yī)療行為造成的人身損害賠償糾紛,侵權人應否承擔責任,按照什么標準承擔責任?答案是肯定的。很多醫(yī)療結構不理解這個問題,原因是按照《醫(yī)療事故處理條例》第49條第二款規(guī)定:不屬于醫(yī)療事故的,醫(yī)療機構不承擔賠償責任。那為什么還要承擔賠償責任呢?理由有以下三點:1、《民法通則》第106條第2款的規(guī)定非常明確,即公民、法人由于過錯侵害國家的、集體的財產(chǎn),侵害他人財產(chǎn)、人身的,應當承擔民事責任。沒有過錯,但法律規(guī)定應當承擔民事責任的,應當承擔民事責任。這是我國民法確立的對侵權行為造成損害予以救濟的基本原則,也是法治社會對人權提供的最基本的法律保障,作為行政法規(guī)的《條例》,不可能與民事基本法的這一基本原則相抵觸;2、《條例》是處理醫(yī)療事故的特別規(guī)定,其適用的范圍僅限于醫(yī)療事故而引起的人身損害賠償糾紛。對醫(yī)療事故以外的其他醫(yī)療行為引起的醫(yī)療糾紛,已經(jīng)超出了作為處理醫(yī)療事故特別規(guī)定的《條例》的調整范圍。因此,對這類糾紛的處理,不能適用《條例》的規(guī)定處理,而應適用《民法通則》的相關規(guī)定處理;3、如果患者身體因醫(yī)療機構非醫(yī)療事故的行為受到損害而醫(yī)療機構不承擔民事賠償責任,不僅違反我國《憲法》確立的法律面前人人平等的原則,而且還會導致受害人受到損害沒有人承擔賠償責任的局面,違背了公平正義的基本要求。因此,對《條例》49條2款的理解應為:不構成醫(yī)療事故,醫(yī)療機構就不用按照《條例》的規(guī)定承擔賠償責任,但這并未免除其按照《民法通則》有關規(guī)定承擔相應的民事侵權賠償責任。 接下來的問題就是賠償標準。按照最高法院2003年1月6日《關于參照醫(yī)療事故處理條例審理醫(yī)療糾紛民事案件的通知》第一項的規(guī)定,因醫(yī)療事故以外的原因引起的其他醫(yī)療賠償糾紛,適用《民法通則》的規(guī)定,主要適用依據(jù)就是第106條和119條的規(guī)定,相應地,對非醫(yī)療事故侵權行為或者醫(yī)療事故以外的其他原因而引起的醫(yī)療賠償糾紛案件的賠償標準就要適用最高人民法院2003年12月26日公布的《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定。但如果按照這一原則來處理,可能會出現(xiàn)賠償標準失衡的問題。最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》施行后,殘疾賠償金和死亡賠償金納入到物質損失范圍內。根據(jù)該司法解釋規(guī)定的計算方法,賠償金的數(shù)額相對以往有了較大提高。如果按照這個標準來考慮醫(yī)療差錯賠償糾紛案件的問題,將會出現(xiàn)不構成醫(yī)療事故的醫(yī)療差錯案件得到的賠償要比構成醫(yī)療事故糾紛案件得到的賠償要高的多。大連中院在2008年12月5日出臺的《當前民事審判(一庭)中一些具體問題的理解和認識》第36條第1款就規(guī)定,“確定醫(yī)療事故損害賠償標準,應按照《醫(yī)療事故處理條例》規(guī)定項目和標準計算賠償總額后,按該條例第49條第一款的規(guī)定確定醫(yī)療機構承擔的賠償責任比例;醫(yī)療事故以外的其他醫(yī)療賠償糾紛,該醫(yī)療行為造成患者人身損害并且醫(yī)療機構確有過錯的,按照《民法通則》及相關司法解釋規(guī)定的賠償項目和標準計算賠償總額,結合醫(yī)療機構承擔的責任比例,確定賠償數(shù)額(比例以不超過總損失的50%為宜)。” 事實上,與一般的醫(yī)療差錯相比,醫(yī)療事故無論是在醫(yī)療單位的過錯程度上還是給患者造成的人身損害的后果上,都是更為嚴重的。而按照《條例》的規(guī)定,其確定的賠償范圍和標準卻比《人身損害賠償解釋》偏低。這種情況不僅造成醫(yī)療事故與醫(yī)療差錯賠償范圍和賠償標準的失衡,而且直接導致當事人不愿意進行醫(yī)療事故鑒定,回避《條例》解決爭議。這個標準“二元化”問題導致了激烈的爭議。最高法院的紀敏庭長在2006年召開的全國民事審判工作座談會上的總結講話中指出,“這個問題已經(jīng)引起廣泛關注,要求修改《條例》甚至制定《醫(yī)療爭議處理法》的呼聲不斷涌現(xiàn)。對此,我們應當予以高度重視。目前情況下,法院應當注意從實際情況出發(fā),研究行之有效的措施,避免兩者失衡現(xiàn)象的加劇,努力做到平衡利益,定紛止爭?!卑凑者@一精神,遼寧省高級人民法院在2009年4月2日召開的全省民事審判工作座談會上提出的討論問題有這樣的觀點,即“若醫(yī)療事故技術鑒定確認不構成醫(yī)療事故,而醫(yī)療機構又確有過錯的,可以根據(jù)患者所受人身損害的程度,比照《醫(yī)療事故處理條例》規(guī)定的相應標準,判決醫(yī)療機構承擔民事賠償責任”。 我個人是同意這個觀點的。根據(jù)在于:1、《條例》屬于國務院制定的行政法規(guī),在國家法律體系中具有相當于法律的效力,法院審理醫(yī)療糾紛案件必須適用行政法規(guī)。就《條例》和《民法通則》的關系而言,兩者是特別法與普通法的關系,只要是有關醫(yī)療活動中的醫(yī)療行為的人身損害賠償案件,都應當優(yōu)先適用《條例》;[5] 2、不構成醫(yī)療事故、但醫(yī)療機構存在過錯需要賠償?shù)那樾?,一般情況下,過錯程度較輕,損害后果較小。按照價值判斷和利益衡量的方法,醫(yī)方過錯程度重,患者損害后果大,得到的賠償反而少。無論從法理上還是從情理上都難以服眾,無論在法律效果上還是在社會效果上都不好。從法學的基本理論上講,法律適用的結果應當是一致的。它并不在于當事人如何選擇,如果出現(xiàn)當事人選擇的司法救濟的路徑不一樣,而得到的結果不一樣,那么,法律的適用就有問題了。 原問題:《作為一個醫(yī)療事故的受害者,我是該提起什么訴訟更有利于自己呢?》回復于 2022-12-07 15:22:57
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回答并不詳細,并且后續(xù)的問題并沒有回答就結束了,對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好,但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉!!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了